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專利侵權(quán)判定原則有哪些 專利侵權(quán)判定原則介紹(2)

  四、捐獻(xiàn)原則

  美國(guó)是最早適用捐獻(xiàn)原則的國(guó)家,在經(jīng)典案例“美國(guó)最高法院在1881年審理的Miller訴Brass公司案”中,專利權(quán)人在說明書中公開了兩種燈的結(jié)構(gòu),但卻只請(qǐng)求保護(hù)了其中的一種。十多年后,專利權(quán)人發(fā)現(xiàn)另一種結(jié)構(gòu)反而更好,于是想通過再頒發(fā)程序?qū)で髮?duì)該結(jié)構(gòu)的保護(hù)。美國(guó)聯(lián)邦最高法院沒有支持專利權(quán)人的請(qǐng)求。

  該法院在判決中指出,“如果要求保護(hù)某一種裝置,但對(duì)于從專利表面來看非常明顯的其他裝置沒有要求保護(hù),從法律上看,沒有要求保護(hù)的就捐獻(xiàn)給了公眾,除非它及時(shí)請(qǐng)求再頒發(fā)并證明沒有請(qǐng)求保護(hù)其他裝置完全是出于疏忽、意外或錯(cuò)誤。“

  法律依據(jù):

  2010年1月1日生效的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條:對(duì)于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案,權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的,人民法院不予支持。

  缺點(diǎn):

  現(xiàn)階段,由于法學(xué)理論和司法實(shí)踐方面的雙重欠缺,導(dǎo)致我國(guó)該原則的司法實(shí)踐困難重重。

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  五、先用權(quán)原則

  先用權(quán)原則即先用抗辯權(quán),源自于法律的公平原則。

  法律依據(jù):

  《專利法》六十九條:在專利申請(qǐng)日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備,并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的不視為侵犯專利權(quán)。

  如今的專利侵權(quán)糾紛案件中,被控侵權(quán)方往往以先用權(quán)作為抗辯理由。所以對(duì)先用權(quán)原則的適用也有嚴(yán)格的條件。

  時(shí)間因素:

  先用人開發(fā)成功的爭(zhēng)議技術(shù)成果以及準(zhǔn)備實(shí)施該技術(shù)成果的行為應(yīng)在專利權(quán)人提出該專利的申請(qǐng)日之前。

  來源因素:

  該爭(zhēng)議技術(shù)成果應(yīng)是自己獨(dú)立研究開發(fā)或是通過其他合法途徑所得。

  使用范圍因素:

  先用人對(duì)該技術(shù)成果的繼續(xù)使用應(yīng)是在原有的范圍內(nèi)進(jìn)行,不得擴(kuò)大使用的范圍。所謂“原有的范圍”,包括“使用”該系爭(zhēng)技術(shù)成果的范圍和為使用該系爭(zhēng)技術(shù)成果而進(jìn)行“必要準(zhǔn)備”的范圍兩個(gè)部分。

  六、實(shí)施公知現(xiàn)有技術(shù)不侵權(quán)原則

  實(shí)施公知現(xiàn)有技術(shù)不侵權(quán)原則即現(xiàn)有技術(shù)抗辯、公知技術(shù)抗辯權(quán),是我國(guó)2008年修訂專利法時(shí)新增加的制度。“現(xiàn)有技術(shù)”是指申請(qǐng)日以前在國(guó)內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)。

  判斷被控侵權(quán)技術(shù)是否“屬于”現(xiàn)有技術(shù)時(shí),一般采用類似專利授權(quán)中的新穎性判斷原則。首先,要適用新穎性的單獨(dú)對(duì)比原則,不允許將幾項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合起來比對(duì)。如果一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)與被控侵權(quán)技術(shù)完全一致,則現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立。其次,如果被控侵權(quán)技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)存在差異,但差異僅僅是“慣用手段的直接置換(如螺栓換成螺釘)”或“所屬技術(shù)領(lǐng)域的公知常識(shí)”等,也應(yīng)認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立。

專利侵權(quán)判定原則有哪些 專利侵權(quán)判定原則介紹

  現(xiàn)有技術(shù)抗辯的舉證責(zé)任應(yīng)由提出抗辯的一方當(dāng)事人來承擔(dān)。對(duì)于出版物公開,當(dāng)事人須提供有明確出版時(shí)間的出版物;對(duì)使用公開,當(dāng)事人可通過公證等方式來舉證證明相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征及其公開時(shí)間。總之,抗辯人不但要證明現(xiàn)有技術(shù)特征與被控侵權(quán)技術(shù)特征相同,更要證明相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)的公開時(shí)間在專利申請(qǐng)日之前。

  法律根據(jù):

  2008年修訂的專利法 第六十二條: 在專利侵權(quán)糾紛中,被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實(shí)施的技術(shù)或者設(shè)計(jì)屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)的,不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。

  七、折衷原則

  折衷原則是針對(duì)發(fā)明、實(shí)用新型專利權(quán)保護(hù)范圍的解釋原則。在理解和解釋權(quán)利要求方法上或者說在專利權(quán)保護(hù)范圍的確定方式上,世界上曾經(jīng)有過兩種具有代表性的作法,一種是以德國(guó)為代表的中心限定制,另一種是以英美為代表的周邊限定制。中心限定制對(duì)社會(huì)公眾有失公平,而周邊限定制對(duì)專利權(quán)人的保護(hù)又不利,為了彌補(bǔ)上述兩種方式的不足,世界上很多國(guó)家,包括曾采用中心限定制的德國(guó)和曾采用周邊限定制的美國(guó),已轉(zhuǎn)向折衷原則。

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